Зачем я должен писать ответ на претензию?

Получив претензию о нарушении авторских или любых других прав на интеллектуальную собственность многие из наших клиентов задаются вопросом: «А должен ли я писать ответ на нее? Зачем это вообще нужно, ведь он и так подаст в суд на меня???»

После таких рассуждений мы получаем ситуацию, когда в судебном процессе выясняется отсутствие какой-либо реакции от клиента, выступающего ответчиком, на полученную им от истца претензию. И это не красит  его ни с позиции соблюдения делового этикета, ни с позиции добросовестного поведения участника гражданского оборота.

Итак, зачем вообще нужно давать ответ на претензию? Кому он нужен и какие результаты может принести?

Как мы уже отметили, подготовка и направление в ответ на претензию грамотного подготовленного возражения с аргументацией своей позиции, подкрепленной ссылками на законы, подзаконные акты (всякие приказы, положения и т.д.), украшенной ссылками на весомую по своей значимости судебную практику, выполнит, для начала, две задачи, которые не имеют прямого отношения к предмету претензии.

Во-первых, с позиции соблюдения делового этикета, которая имеет хоть и опосредованное значение для юридически правильного разрешения спора, но тем менее создает у суда общее впечатление о стороне дела, наличие ответа на претензию вызовет исключительно положительную реакцию суда и настроит его на непринужденное проведение процесса. С этой точки зрения сторона по делу, которая добросоветно отреагировала на поступишую претензию является адекватной и вменяемой с точки зрения своего возможного процессуального поведения, а значит судебный процесс не потребует нервного перенапряжения от судьи, будет предсказуемым и вы, как ответчик, не будете вставлять палки в колеса правосудия. Ответ на претензию может оказаться инструментом, который располагает к себе судью и позволяет ему более вдумчиво исследовать проблемный вопрос, учитывая в том числе и позицию, изложенную в самом ответе на претензию.

Во-вторых, неразрывно связанный с деловым этикетом фактор добросовестного поведения ответчика, как участника гражданского оборота. Дело в том, что гражданское законодательство предполагает именно добросовестное поведение всех и вся. Направляя ответ на претензию, — настоящий ответ, а не отписку — вы показываете и суду, и вашему оппоненту свое добросовестное поведение и положительный настрой на скорейшее и справедливое разрешение спора. Учитывая, что процессуальное законодательство в ряде случае требует соблюдение претензионного порядка перед подачей иска в суд, то можно прикинуть, что добросовестным поведением со стороны истца будет направление претензии, а вот со стороны ответчика — обоснованный ответ на нее.

Кроме перечисленных абстрактных преимуществ, которые напрямую не касаются предмета претензии, существует причина, по которой стоит направить ответ на претензию и которая прямым образом влияет на исход спора.

Грамотно подготовленный ответ на претензию позволяет донести до оппонента свою позицию по спорному вопросу. При подготовке ответа претензия анализируется и формируются пункты, тезисно излагающие суть требований ее автора. Каждый такой пункт должен быть отработан в ответе на претензию. Ответ на претензию должен действительно отвечать на те вопросы, которые выдвигает будущий истец. При должной квалификации юриста, которому доверили подготовку ответа на претензию, существует высокая вероятность того, что судебный сценарий разрешения проблемного вопроса будет просто не реализован, поскольку ваш оппонент убедится в безосновательности своих требований.

В нашей практике была масса случаев, когда после грамотного и красивого ответа на претензию сама претензия оказывалась разрушенной до самого основания. Ее автору ничего не оставалось, кроме как признать свое поражение и нашу правоту.

Эти ситуации доказывают, что качественный ответ на претензию — это не просто отписка, а насущная необходимость, которая в ряде случаев может предотвратить как мелкие споры, так и настоящие корпоративные войны.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Можно ли передать обработку персональных данных на аутсорсинг?

Вопрос обработки персональных данных сегодня стоит наиболее остро. Государство обратило на проблему конфиденциальности и защиты персональных данных своих граждан пристальное внимание и принимает различные меры для исправления ситуации в лучшую сторону. Подобные тенденции не новые и не характерны исключительно для нашей страны. Страны ЕС, например, тоже переживают реформу законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных. 25 мая 2018 года в ЕС вступил в силу «Общий регламент по защите данных» (General Data Protection Regulation, GDPR), который заменил действующую ранее директиву Data Protection Directive (DPD) от 1995 года.

Новый регламент усиливает и унифицирует защиту персональных данных всех граждан стран ЕС, а также регулирует экспорт данных из стран ЕС. За нарушение требований нового регламента на компанию нарушителя может быть наложен штраф до 20 000 000 евро или до 4 % от годового мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, в зависимости от того, что больше.1

Безусловно российское законодательство в сфере обработки и защиты персональных данных несоизмеримо мягче, чем европейское или американское. Однако, во-первых, за последние годы оно существенно ужесточилось и сильно повысило требования к защите персональных данных, а во-вторых — соблюдение европейского регламента требуется и российскими компаниями, которые осуществляются обработку персональных данных граждан стран ЕС.

Возвращаясь к вопросу о возможности передачи обработки персональных данных на аутсорсинг отметим, что отечественное законодательство, как и европейский регламент GDPR, допускает возможность поручения обработки персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных. По сути это легализованный аутсорсинг всех процессов, связанных с обработкой персональных данных. В современных реалиях это отличный способ сэкономить и при этом соблюсти все необходимые требования законодательства о защите персональных данных, доверив обработку персональных данных специализированной компании. Что же для этого небходимо?

Напомним, что компания, обрабатывающая персональные данные, по закону именуется оператором. Закон устанавливает, что компания-аутсорсер, которой оператор поручил обработку персональных данных, обязана соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, установленные законодательством о защите персональных данных. Это означает, что все требования, предъявляемые к оператору, обрабатывающему персональные данные, в равной мере распространяются и на компанию-аутсорсера.

В поручении оператора должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться компанией-аутсорсером, и цели обработки персональных данных. Аутсорсер обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. Поручение в обязательном порядке должно содержать требования к защите обрабатываемых персональных данных, установленные законодательством.

Под поручением оператора закон понимает некий договор, соглашение или отдельные условия более крупного и комплексного договора, в соответствии с которыми аутсорсеру поручается обработка персональных данных. Следовательно, требования, предъявляемые законом к содержанию поручения, должны быть в обязательном порядке включены в такой договор или соглашение. В ином случае имеет риск недействительности такого договора или части другого комплексного договора и, как следствие, признание оператора нарушившим законодательство о защите персональных данных с последующим применением штрафных санкций.

Важно, что аутсорсер не обязан получать согласие граждан на обработку их персональных данных. Такое согласие получает непосредственно компания-оператор, изначальный получатель персональных данных. Она же получает согласие на возможность перепоручить обработку персональных данных аутсорсеру. При этом всю ответственность за обработку и конфиденциальность персональных данных аутсорсером перед гражданами несет именно оператор, а уже за недостатки своей работы аутсорсер будет отвечать перед оператором.

На момент публикации законодатель прорабатывает вопрос о наложении санкций на операторов, которые плохо контролируют аутсорсеров и тем самым допускают нарушение законодательства в области защиты персональных данных. Предлагается размер штрафа до 30 000 рублей, что безусловно значительно ниже европейских штрафов.

Полагаем, что введение данных санкций в России — это вопрос времени, поэтому призываем всех уже сегодня озаботиться вопросом организации процесса обработки персональных данных у себя в компании, разработать необходимые документы или передать обработку персональных данных на аутсорсинг. Ведь не следует забывать, что и сейчас существуют значительные штрафы за нарушение порядка обработки и защиты персональных данных (до 75 000 рублей), которые рискует получить ваша компания при отсутствии необходимых документов.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Как я могу продать сайт?

Предположим ситуацию, в которой вы имеете весьма успешный онлайн-бизнес. Сайт приносит вам сотни тысяч рублей ежемесячно, а то и миллионы, но внезапно вы понимаете, что все это надоело и нужно идти вперед, познавать что-то новое и постигать новые вершины бизнеса. Но в сайт вложено немало денег и труда, а значит его можно продать. Но как?

Начнем с того, что в законодательстве нет напрямую специального вида договора, по которому можно было бы купить или продать сайт.

Дело в том, что под сайтом (или веб-сайтом, интернет-сайтом) понимается совокупность компьютерных программ, баз данных и информации, которая в них хранится, ими обрабатывается и визуализируется с помощью технических средств в понятный для нас вид, и все это доступно через какую-нибудь систему адресации. Например, через доменные имена или IP-адреса.

Соответственно под продажей сайта нельзя понимать заключение обычного договора купли-продажи сайта, потому как он попросту не предназначен для продажи тех объектов, которые составляют сайт.

Так как же продать сайта грамотно, надежно и с минимальными рисками для себя?

Во-первых, очень важен юридический аудит сайта перед его продажей. Это очень сложная, небыстрая и дорогая процедура проверки первичных условий приобретения прав на те или иные составляющие сайта, результатом которой будет полное понимание всего спектра объектов интеллектуальной собственности, которые применены в работе сайта, и объема прав, предоставленных его владельцу на такие объекты.

Во-вторых, после юридического аудита сайта следует разработать структуру сделки по продаже сайта. Сайт — это сборная солянка из огромного количества объектов интеллектуальной собственности, которые могут иметь разный правовой режим, а владелец сайта при этом может иметь совершенно разные правомочия по их использованию, если они ему достались по лицензионному договору. И если по результатам юридического аудита сайта выявляются сами объекты интеллектуальной собственности, составляющие сайт, то вторым этапом идет структурирование сделки по продаже сайта, в которое входит разработка договорных схем по продаже, уступке, переводу всех необходимых прав на нового владельца сайта. Зачастую все это может включаться не в один, а в несколько договоров. Их синхронизация между собой — дело тонкое и требующее ювелирного подхода.

В-третьих, сайт может включать в себя базы данных, в которых хранится либо коммерческая тайна, либо персональные данные, либо иная конфиденциальная информация. Задачей юридического аудита сайта является, в числе прочего, выявление категорий информации, составляющей сайт. После этого требуется разработка документов для корректного и легального трансфера всех прав на такую информацию к новому владельцу сайта.

В-четвертых, если сайт зарегистрирован в качестве программы для ЭВМ в реестре Роспатента, то переход всех прав на сайт к новому владельцу потребует аналогичной регистрации в Роспатенте. Кроме того, если в работе сайта используются объекты интеллектуальной собственности, которые депонированы в РАО, то следует внести соответствующие изменения и в реестр правообладателей РАО. А если неотъемлемой частью сайта является торговая марка, то придется заключить отдельный договор отчуждения исключительных прав на товарный знак и также регистрировать его в Роспатенте.

Как видите, сделка по продаже сайта — это комплексный продукт, скрывающий за собой огромное количество нюансов, которые под силу понять только квалифицированному юристу, обладающему знаниями технических нюансов, и имеющему соответствующий опыт продажи сайтов.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Что будет, если не зарегистрировать товарный знак?

Регистрация товарного знака — занятие не из дешевых. Помимо пошлины, минимальная сумма которой начинается от 30 000 рублей, потребуется оплата и квалифицированному специалисту, имеющему опыт регистрации товарных знаков, их оценки на сходство и смешение с другими товарными знаками и способному полностью взять на себя весь процесс прохождения заявки в Роспатенте. Цены на услуги юристов, занимающихся регистрацией товарных знаков, и патентных поверенных начинаются от 50 000 рублей и выше. При этом чем вычурнее и оригинальнее ваш будущий товарный знак, тем дороже могут оказаться услуги специалиста.

Только один этот фактор отпугивает множество владельцев бизнеса от официальной регистрации товарного знака. Ведь кроме бумажной волокиты и длительного срока регистрации (1,5 года) придется выложить кругленькую сумму только за то, чтобы логотип, который и так приносит деньги, получил официальный статус.

Однако такое пренебрежение официальной регистрацией товарного знака может выйти боком. Недаром законодатель предусмотрел эту сложную и длительную процедуру, чтобы на всех уровнях обеспечить официальное признание за конкретным обозначением столь желанный статус товарного знака.

Какие же проблемы могут ожидать бизнесмена, который имеет известное в широких кругах обозначение, но при этом не зарегистрированное в качестве товарного знака?

Во-первых, отсутствие официальной регистрации товарного знака не дает возможности защититься от недобросовестных конкурентов, которые могут просто видоизменить ваше обозначение, а то и вовсе украсть, и использовать в своих целях, для своих товаров или услуг. Хорошо, если ваше обозначение можно отнести еще к какой-нибудь категории средств индивидуализации. Например, к коммерческому обозначению, которое обычно используется для индивидуализации предприятий, к фирменному наименованию или доменному имени. Если у вас уникальный логотип, созданный по спецзаказу у художника, то его использование конкурентом можно квалифицировать как нарушение авторских прав.

В ином случае при отсутствии регистрации товарного знака вы не сможете бороться с конкурентом, поскольку ваше обозначение не имеет никакого официального статуса.

Во-вторых, если товарный знак не зарегистрирован, то вкладывать в его развитие и популяризацию средства становится очень рискованно. Ведь может оказаться так, что после инвестирования значительных средств в раскрутку бренда и приобретения им определенной известности, опять-таки, кто-то из конкурентов просто начнет его использовать и вы не сможете этому помешать.

В итоге, все вложенные в ваш так называемый бренд средства будут потеряны, а репутация безвозвратно испорчена низкокачественными подделками, заполонившими рынок.

В-третьих, отсутствие зарегистрированного товарного знака накладывает и определенные ограничения в способы развития бизнеса. Например, без зарегистрированного товарного знака вы не сможете расширяться свой бизнес, продавая франшизу. Дело в том, что договор коммерческой концессии, который еще называется договором франчайзинга, можно заключать исключительно при наличии зарегистрированного товарного знака, поскольку он является основным предметом договора. Все остальные объекты интеллектуальной собственности могут быть только дополнительными. Из этого следует, что договор франчайзинга, заключенный в отношении незарегистрированного товарного знака, будет недействительным, а значит весьма рискованным вложением для вашего партнера.

На наш взгляд уже этих трех факторов риска достаточно, чтобы принять решение об официальной регистрации товарного знака. Серьезные инвестиции не придут в бизнес, работающий в обстановке постоянного наличия риска его уничтожения. Но решение о регистрации принимать только вам.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Что нужно, чтобы зарегистрировать товарный знак?

Товарный знак, или по-другому, торговая марка, бренд, лэйбл, логотип и еще много-много разных синонимов — это уникальное обозначение, придающее вашему товару или услуге индивидуальность и узнаваемость среди множества аналогичных товаров и услуг ваших конкурентов.

Товарный знак — это квинтэссенция всех ваших достижений на рынке, в которые вложена масса денег, времени, трудолюбия, бессонных ночей и безумных идей.

Товарный знак — это визуальное воплощение вашей репутации и гарант необыкновенного качества вашего товара или услуги.

Но все это может в одночасье исчезнуть, если своевременно не предпринять меры к защите своих законных прав на товарный знак. Так как это сделать? Что для этого нужно?

Во-первых, если у вас уже есть товарный знак, то на следует провести предварительный анализ на сходство с другими товарными знаками, как уже зарегистрированными, так и поданными на регистрацию. Безусловно каждый товарный знак по-своему уникален, но бывают случаи когда товарные знаки хоть и разработаны разными людьми, тем не менее оказываются очень похожи друг на друга. Закон не допускает регистрацию товарных знаков схожих со знаками конкурентов. Поэтому следует провести анализ товарного знака на сходство заблаговременно.

Если готового товарного знака у вас нет и вы хотите создавать новый бренд с нуля, то лучшим решением будет найм специалиста — художника или специалиста по неймингу, в зависимости от того, какая цель ставится вами изначально. Художник может создать для вас любой логотип, но вдохнуть в него душу и создать узнаваемый бренд вам придется самому. А специалист по неймингу поможет разработать бренд, основываясь на специфике вашего товара и вашей целевой аудитории, ориентируясь на рыночную ситуацию. Именно такой, разработанный с нуля бренд, и необходимо будет проверить на сходство с другими товарными знаками и зарегистрировать в Роспатенте.

Собственно, во-вторых, необходимо подать заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Безусловно Роспатент проводит и собственный анализ товарного знака на сходство с другими товарными знаками, но такая проверка в случае отрицательного результата может поставить крест на регистрации и это будет означать, что деньги за пошлину и деньги за услуги юриста потрачены зря. Конечно, проверка товарного знака на сходство до подачи заявки в Роспатент не гарантирует стопроцентного положительного результата, поскольку в период между окончанием проверки товарного знака юристом и до подачи заявки в Роспатент могут быть поданы еще сотни и тысячи заявок на другие товарные знаки. Кроме того, всегда существует технический фактор. Поскольку поиск других товарных знаков в базе Роспатента производится автоматически, то всегда есть вероятность, что какой-то товарный знак не попадет в выборку. Однако предварительный анализ товарного знака существенно снижает уровень риска отказа в регистрации заявленного обозначения, а потому очень желательно его проводить.

Последним этапом регистрации товарного знака можно считать непосредственно его регистрацию в Роспатенте и выдачу свидетельства, подтверждающего права на товарный знак. Именно это заветно свидетельство и обеспечивает беспрекословную юридическую монополию на использование товарного знака. После регистрации можно смело привлекать бренд-менеджеров, которые способны вдохнуть жизнь в сухой логотип и создать уникальный образ товара или услуги в сознании потребителей или партнеров по бизнесу.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Как быть, если кто-то создал компанию с таким же названием?

Под обыденной фразой «название компании» скрывается официальное фирменное наименование организации, которое в силу закона обязаны иметь все коммерческие организации. Фирменное наименование указывается в уставе компании и в едином государственном реестре юридических лиц. Требования к фирменному наименованию устанавливаются законодательством Российской Федерации и довольно обширны.

По общему правилу фирменное наименование включает в себя указание на организационно-правовую форму и само название компании. Например, ООО «Ромашка» или АО «Рога и копыта».

Достаточно часто учредители юридического лица не особо заморачиваются с его названием и дают довольно простые и распространнные фирменные наименования. Например, ООО «Эксперт», ООО «Консультант» или ООО «Строитель».

Таким образом, достаточно часто возникает ситуация, когда существует несколько юридических лиц, осуществляющих деятельность в одной сфере деятельности и имеющих абсолютно идентичные фирменные наименования. Не так обидно, если фирменное наименование не представляет из себя ничего особенного. Но что делать, если фирменное наименование — это творческий продукт, в который вложено немало усилий и, к тому же, это фирменное наименование активно используется в бизнесе — на бланках, на товарах и т.п.?

Законодательство не допускает использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Нарушение установленного законом запрета означает, что некая компания, по сути являясь вашим конкурентом, т.к. занимается той же деятельностью, что и вы, используя аналогичное вашему фирменное наименование необоснованно извлекает выгоду из именно вашей деловой репутации, что как с точки зрения гражданского, так и с точки зрения антимонопольного законодательства является недопустимым и может весьма строго наказываться.

Какие базовые действия можно предпринять, если обнаружена компания «клон» вашей компании, для того, чтобы хотя бы обозначить наличие недовольных таким положение дел и дать время на добровольное устранение нарушения?

Во-первых, если обнаруживается другая компания с таким же, как у вас, названием, то необходимо в первую очередь проанализировать ее сферу деятельности и территорию ее работы (так называемый рынок). Ваш конкурент с таким же название должен осуществлять не просто аналогичную деятельность, а аналогичную деятельность на той же самой территории. Иными словами, вы должны быть конкурентами на одном рынке. Существует судебная практика игнорирующая факт деятельности конкурента на определенной территории, но это неправильно и чаще всего суды все-таки учитывают территориальный фактор при рассмотрении споров.

Во-вторых, если предыдущие два пункта полностью совпадают с вашей компанией, то необходимо в адрес вашего «клона» отправить претензию, в которой указать на необходимость прекратить использование фирменного наименования и изменить свое фирменное наименование на другое. Также можно потребовать возмещения убытков, причиненных таким нарушением. Но будьте готовы доказывать их размер. Возмещение убытков — дело кропотливое. Нужно собрать максимум фактов об использовании вашего фирменного наименования в реальных сделках, которые потенциально могли бы быть вашими, если бы не этот недобросовестный конкурент.

Перечисленные действия являются базовыми. Более детальный анализ перспектив прекращения использования вашим конкурентом вашего фирменного наименования может произвести квалифицированный юрист. Но указанных двух пунктов достаточно, чтобы подготовить базу для будущего судебного дела и заложить первый камень в основу его успешного разрешения в вашу пользу.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Оферта или пользовательское соглашение?

С вопросом, вынесенным в заголовок, сталкивается каждый владелец сайта. Если поискать в сети различные предложения по подготовке пользовательских соглашений и оферт, или посмотреть примеры документов, размещенных на различных сайтах их администрациями, то можно увидеть, что большая часть владельцев сайтов старается отдельно разместить на сайте пользовательское соглашение (их еще называют также: условия использования, правила использования и т.п.), а также оферту, к примеру, на оказание услуг.

Однако каким документом на самом деле будет лучше урегулировать отношения администрации сайта и его пользователей? Офертой или пользовательским соглашением?

В действительности ответ на этот вопрос зависит от того, какие услуги планируется оказывать с помощью сайта либо какие товары планируется реализовывать через сайт.

Гражданское законодательство не запрещает заключать не предусмотренные законом договоры и не запрещает заключать договоры, содержащие в себе элементы различных видов договоров.

Иными словами разделение документов на пользовательские соглашения и оферты весьма условное. Поскольку отсутствует всякий запрет, то допускается включать в текст пользовательского соглашения все условия оферты на оказание услуг или продажу товаров.

Какая основная цель у пользовательского соглашения? Его основная цель — урегулировать взаимодействие администрации сайта и пользователя в процессе использования сайта. Пользовательское соглашение чаще всего представляет собой комбинацию лицензионного соглашения, договора об оказании информационных услуг и согласия на обработку персональных данных.

У оферты же целью является урегулирование именно процесса оказания услуг или продажи товаров, которые происходят при непосредтвенном использовании сайта, но при этом сайт в таком процессе является лишь инструментом. Оферта в данном случае при ее акцепте (т.е. при регистрации, при оплате услуги или товара и т.п.) представляет собой заключенный между пользователем сайта и его администрацией (индивидуальным предпринимателем или организацией) договор на оказание услуг или договор купли-продажи товара.

Мы при разработке пользовательских соглашений стараемся создать единый и комплексный документ, содержащий в себе как само пользовательское соглашение в чистом виде, так и оферту на оказание услуг или продажу товаров со всеми ее особенностями и спецификой.

Безусловно могут возникать и возникают ситуации, когда по техническим или организационным причинам целесообразнее разделить эти документы (например, для удобства пользователей сделать отдельную оферту с основными условиями оказания услуг). Но надо помнить, что жесткость законодательного регулирования гармонично сочетается с многообразием форм его выражения и применения. В гражданском праве разрешено все, что не запрещено.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Как внести интеллектуальную собственность в уставный капитал?

Говоря о внесении интеллектуальной собственности в уставный капитал надо сделать несколько оговорок.

Во-первых, в уставный капитал вносится не сама интеллектуальная собственность, а только исключительные права на нее. Сама интеллектуальная собственность неотчуждаема и непередаваема. Если вы держите в руках книгу, то она является лишь материальным носителем, содержащим литературное произведение, которое и является интеллектуальной собственностью. Так вот книгу, как материальный носитель, внести в уставный капитал можно, исключительные права на литературное произведение — тоже, а само произведение — нельзя.

Во-вторых, внесение в уставный капитал исключительных прав допускается лишь в том случае, когда минимальный уставный капитал, установленный законом, уже сформирован и оплачен исключительно денежными средствами. Иными словами, создать новое ООО и внести в уставный капитал только лишь исключительные права на ваше произведение нельзя.

Законом установлено, что при оплате доли в уставном капитале неденежными средствами на сумму более 20000 рублей, например, внесением исключительных прав на интеллектуальную собственность, требуется обязательная независимая оценка исключительных прав. На практике мы рекомендуем всегда делать оценку любого имущества, которым оплачивается доля в уставном капитале, иначе в будущем велика вероятность возникновения вопросов и проблем, связанных с неверным определением стоимости вносимого в уставный капитал имущества.

После того, как независимый оценщик произвел оценку исключительных прав на интеллектуальную собственность, которые планируется внести в уставный капитал общества, такая оценка утверждатся на собрании участников или акционеров общества единогласно.

В результате у вас появляется цифра стоимости исключительных прав в денежном выражении, которая и будет отражена в бухгалтерском учете, как увеличение уставного капитала.

Внесение исключительных прав в уставный капитал оформляется актом приема-передачи, подтверждающим переход исключительного права к обществу. В завершение процедуры внесения в уставный капитал общества исключительных прав на интеллектуальную собственность необходимо произвести соответствующие изменения в уставе, опубликовать сообщение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц и Едином государственном реестре юридических лиц.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Зачем я должен идти в суд?

Вопрос, вынесенный в заголовок этой небольшой статьи, довольно часто задают нам клиенты самого разного калибра. Часто им непонятно, почему тот или иной вопрос невозможно или нецелесообразно урегулировать с помощью мер досудебного воздействия.

Конечно, если взять за аксиому, что все контрагенты и партнеры будут добросовестно себя вести и честно платить по своим счетам, то несомненно мер досудебного урегулирования проблемных вопросов будет более чем достаточно. Любое письмо в их адрес и вопрос решен — они предупреждены о возникшем конфликте и моментально реагируют на него, предоствращая неблагоприятные последствия.

Однако такая тактика неплохо работает в Европе или в США, но не в России. За рубежом инициирование судебного процесса чревато колоссальными расходами на юристов и такими же возможными убытками в случае проигрыша. Суды Европы и США по-иному представляют собой выражение справедливости в корпоративных отношениях, а потому запросто присуждают огромные суммы.

Но Россия этим не славится. Несмотря на попытки провести некую судебную реформу и перестроить рынок юридических услуг в сторону удорожания процесса судебного урегулирования вопроса, подать иск в наш суд и провести дело от начала до конца — это все еще не такая уж и накладная история, как могла бы быть. Кроме того, сроки судебных разбирательств в этих странах несоизмеримо велики даже по сравнению с российскими.

Безусловно есть категории споров, по которым стоимость услуг юриста будет весьма значительной. Например, те же споры в сфере интеллектуальной собственности или антимонопольные споры, однако это единственная переменная. Тогда как стоимость государственной пошлины за подачу в суд не может превышать 200 тыс. руб. при даже самой заоблачной цене иска.

В российских реалиях с учетом того, что практически каждый второй контрагент так и норовит где-то схитрить, процедура досудебного урегулирования спора с помощью писем, претензий, требований, чаще всего оказывается совершенно неэффективной. По сути в России направление претензии в адрес будущего ответчика просто некий обязательный ритуал, предваряющий подачу иска в суд, т.к. обычно либо в силу закона, либо в силу договора предписано сначала предъявить претензию, а потом уже идти в суд.

Именно поэтому ответ на вопрос, зачем вы должны идти в суд, лежит просто на поверхности — потому что это самый доступный и эффективный способ решить вашу проблему. Размер государственной пошлины, стоимость услуг судебного юриста и срок судебного разбирательства — все это в нашей стране в настоящий момент находится в более выгодном положении, чем в других странах. Наше правосудие доступнее всех, а любые изъяны судебных решений, принятых в связи с ошибочным толкованием судьей закона, корректируются в более высших инстанциях.

Еще один повод пойти в суд — это психологическое действие на ответчика самого факта наличия искового заявления в суде и найма профессионального судебного юриста для решения вашей проблемы. Очень часто ваш должник решает проблему еще до того, как судебное дело будет идти полным ходом. Судебный иск очень пугает нерадивых партнеров, а профессиональный юрист, грамотно применив острые формулировки, даст понять им, что дело плохо.

Итог таков — идти в суд нужно. Это действенно. Но доверять судебное дело нужно исключительно профессионалу, компетентному в нужной вам сфере — юристу, который уже на этапе консультации вызовет у вас доверие и покажет свою высокую квалификацию.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Зачем я должен регистрировать компьютерные программы?

Российское законодательство официально закрепляет только лишь один объект интеллектуальной собственности, который можно зарегистрировать в государственном реестре и тем самым подтвердить авторские права на него — это компьютерные программы (программы для ЭВМ).

Комплексный анализ законодательных актов позволяет сделать вывод, что к программам для ЭВМ наше государство все-таки причиляет и приложения для мобильных устройств, и веб-сайты, и прошивки для станков, и многое другое, что в общем-то представляет из себя некий объектный код, выполняемый на чем-то похожем на ЭВМ.

Но несмотря на официальный статус регистрации компьютерных программ в государственном реестре, который, кстати сказать, ведет Роспатент и подведомственный ему ФИПС, сама регистрация производится фактически по формальным признакам.

Нет, это совершенно не означает, что не следует прибегать к этой процедуре. Очень даже стоит. У вас на руках появится свидетельство, официально подтверждающее наличие авторских прав на программу.

Однако надо понимать и постоянно помнить, что Роспатент не осуществляет проверку уникальности представленного на регистрацию кода программы. Специалистам ведомства в общем-то абсолютно все равно, что вы там решили зарегистрировать и под каким названием.

Достаточно беглого взгляда на реестр зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных, чтобы понять, что фантазия заявителей ничем не ограничивается.

На самом деле объясняется такое пассивное участие Роспатента очень просто — изначально никогда не было никакого реестра программ для ЭВМ, а существующий всегда формировался на добровольной основе. Именно поэтому осуществить проверку уникальности кода той или иной программы попросту нереально.

Исходя из этого очевидно, что законодатель возложил эту ношу на нас самих. Если кто-то считает, что его код был нагло украден и использован в чужой разработе, то милости просим в наш гражданский суд, который признает факт нарушения авторских прав и исключит программу нарушителя из реестра.

Безусловно, помимо официального реестра Роспатента есть и другие способы фиксации авторских прав на компьютерные программы.

Из «почти» официальных можно выделить реестр отечественного программного обеспечения, который ведется Минкомсвязью. Там вообще красота — туда даже код предоставлять не нужно. Собственно поэтому мы и называем его «почти» официальным, потому что он изначально создан для других целей. Но включение в такой реестр тоже имеет свои особенности и факт наличия вашей программы в нем безусловно не только подтвердит ваши авторские права на нее, но и откроет вам путь к участию в закупках для государственных и муниципальных нужд.

Еще один полуофициальный способ — это регистрация программы в Библиотеке конгресса США. Полуофициальный, потому что какой-то особенной юридической силы такая регистрация на территории России не имеет и будет восприниматься судами как еще одно доказательство наличия у вас авторских прав. Однако если вы планируете выход на международный рынок, то без такой регистрации лучше туда не соваться.

Из совсем неофициальных способов можно использовать любой другой способ, который мы уже перечисляли в статье про регистрацию авторских прав.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru