Можно ли включить политику конфиденциальности в оферту?

Довольно часто наши клиента — владельцы онлайн-бизнеса задаются вопросом: можно ли объединить два документа в один — оферту и политику конфиденциальности?

Отвечаем — нет, нельзя.

Дело в том, что природа этих двух документов совершенно различна. Оферта — это гражданско-правовая сделка, предложение владельца сайта заключить с ним договор на изложенных в оферте условиях.

Задача же политики конфиденциальности — продекларировать правила обработки персональных данных владельцем сайта. Политика — это внутренний документ компании, описывающий способы обработки персональных данных, методы их защиты и порядок работы с ними внутри компании.

Напрямую положения политики не действуют в отношении пользователей сайта, а лишь сообщают им о принятых внутри компании, которой они доверяют свои персональные данные, правилах обработки и защиты персональных данных.

Оферта же, напротив, является документом, прямо действующим в отношении пользователя и владельца сайта. Она содержит в себе все условия, на которых заключается договор, и фактически сама является тем самым договором, который регламентирует взаимоотношения между пользователем и владельцем сайта.

За нарушение положений оферты, как и любого договора, можно привлечь к гражданско-правовой ответственности, взыскать неустойку или пеню и принудить к ее исполнению, а за нарушение политики полагается административный штраф за нарушение порядка обработки персональных данных и публикации политики в открытом доступе.

Оферта — это внешний документ, как и любая сделка, а политика — внутренний, как правила трудового распорядка или должностная инструкция.

Именно это радикальное отличие не позволяет объединять эти два документа в один.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Что такое оферта?

Блуждая по просторам Интернета вы наверняка замечали, что многие сайты, оказывающие те или иные услуги, предлагают вам перед оплатой этих услуг ознакомиться с текстом оферты или публичной оферты?

Наверняка да, и скорей всего вы никогда не читали текст оферты до конца. А между прочим зря. Что это за документ — оферта? И почему его значимость не следует недооценивать?

Оферта — это предложение заключить договор на условиях, которые в такой оферте изложены. Оферта может быть направлена конкретному лицу, а может быть направлена неограниченному кругу лиц и тогда она именуется публичной офертой.

Если пользователь сайта совершает действия, описанные в оферте, то это называется акцептом и после совершения такого действия считается, что условия оферты приняты и договор заключен на этих условиях.

Иными словами, оферта в совокупности с акцептом образуют собой самый настоящий договор, например, на оказание информационных услуг, куплю-продажу товаров и так далее.

Закон не накладывает практически никаких ограничений по заключению договоров в форме направления оферты и последующего ее акцепта. Однако, безусловно, могут существовать некоторые затруднения, если вы попробуете таким образом заключить договор, который требует регистрации. Например, лицензионный договор о предоставлении права пользования товарным знаком. Заключить его в форме акцепта оферты несомненно получится, а вот зарегистрировать будет несколько сложнее, чем классический договор, подписанный двумя сторонами.

Оферта может быть изложена непосредственно на самом сайте, может отображаться по ссылке или всплывающей подсказке непосредственно перед совершением действия по ее акцепту, а может быть направлена адресно по электронной почте. Впрочем, никаких ограничений по форме ее направления не предусмотрено и она может быть доставлена до получателя самыми разнообразными способами.

К акцепту же закон предъявляет единственное требование — он должен быть полным, безоговорочным, четко определенным и касающимся конкретной оферты. Самым распространенным способом акцепта оферты является совершение действий по оплате. То есть пользователю достаточно внести оплату за услугу и это будет считаться акцептом оферты.

Вторым по популярности способом акцепта оферты можно считать действия по использованию, к примеру, сайта или компьютерной программы. Такой способ часто выбирают владельцы сайтов, которые напрямую не оказывают никаких услуг своим пользователям, кроме информационно-развлекательных, и при этом не взимают никакой оплаты, монетизируя сайт с помощью рекламы. Также такой способ применяется при заключении лицензионных договоров на использование компьютерных программ по упрощенной форме, то есть когда текст лицензионного договора изложен на упаковке программы.

Третий по частоте использования способ акцепта оферты заключается в простом направлении заявления о присоединении к договору, что и является акцептом оферты. Такой способ чаще всего применяется в сфере IT-услуг, оказываемых на условиях абонентской платы.

Как видите, оферта — это важный документ, который в совокупности с акцептом образует полноценный гражданско-правовой договор, связывающий стороны конкретными обязательствами. И, безусловно, такой договор в случае его неисполнения будет основанием для обращения в суд. На сегодня наши суды уже не чураются такой некогда экзотической формы заключения договоров и успешно решают споры на их основе.

Именно поэтому не стоит недооценивать оферту.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Почему нельзя просто так взять и перепродать товар?

Сегодня у нас заголовок будет с интригой. Наша сегодняшняя статья касается, разумеется, перепродажи товаров исключительно компаниями и предпринимателями. Не будем долго мучать читателя и сразу перейдем к сути.

Дело вот в чем. Если вы приобретаете товар не у производителя, а у перекупщика, то вам придется озаботиться проверкой того факта, что этот самый перекупщик является официальным дилером или дистрибьютером и имеет полное право продавать товар, маркированный товарным знаком производителя.

Иначе вы можете столкнуться с неприятной ситуацией, которую не так давно разбирал суд по интеллектуальным правам (см. дело № А70-15306/2017). В отсутствие официального договора между производителем и вашим продавцом, в котором прописано предоставление продавцу права продавать товар, маркированный товарным знаком производителя, существует теперь уже вполне вероятный риск попасть на претензии от производителя.

Производитель безусловно заинтересован в полном контроле над процессом реализации его товара, маркированного товарным знаком. Это его репутация, его бренд и знак качества. Для этих целей как правило заключаются дистрибьюторские и дилерские договоры, которые наделяют дистрибьютеров и дилеров всеми правами по распространению товаров производителя под его торговой маркой.

В случае же попадания товара к продавцу, который не имеет официального договора с производителем, его дистрибьютором или дилером, товар фактически становится вне закона, т.к. такой продавец не имеет никаких прав на торговую марку.

Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, о котором говорится в четвертой части Гражданского кодекса РФ, в таком случае не работает, потому что он распространяется на случаи законного введения в гражданский оборот товара под определенным товарным знаком.

Когда товар попадает к продавцу, к которому он попасть не должен был, то он становится неправомерно введенным в оборот. Почему так, спросите вы? Неужто нельзя теперь перепродавать товары?

Конечно можно, но описываемый в нашей статье случай особенный. Когда товар может попасть к продавцу незаконно? Во-первых, он может быть изначально контрафактным и попасть в страну без ведома производителя и владельца торговой марки. Тогда он однозначно попадет к продавцу незаконно.

Во-вторых, если это российский производитель, то по дистрибьюторскому договору товар попадает к дистрибьютору, который его реализует дилеру, который в свою очередь обязуется реализовывать его в розницу конечным потребителям. Однако может случиться так, что предназначенный для розницы товар попал не к конечному потребителю, а к перекупщику, который с помощью хитрой схемы покупает товар по сути мелкооптовой партией у дилера, который мелким оптом торговать не должен.

В таком случае перекупщик не имеет права на распространение товара, маркированного товарным знаком производителя. Но если он начнет его распространять, то выяснится, что таких правомочий у него нет и исключительное право на товарный знак, принадлежащее производителю, нарушено.

В приведенном выше деле № А70-15306/2017 все так и произошло, виноват в итоге остался сам перекупщик, в связи с чем и понес убыток в виде компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Вывод таков — перед покупкой товара для целей перепродажи необходимо удостовериться, а можно ли его перепродавать, приобретая у этого продавца, и не будет ли проблем с нарушением прав на товарный знак производителя?

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Как оформить авторские права на идею?

Идея – сформированная в нашем сознании законченная и самостоятельная мысль, чаще всего представляющая собой примерную схему или план достижения того или иного результата.

По общему правилу российское законодательство в сфере интеллектуальной собственности не защищает идею авторским правом. Это общемировая практика, в той или иной мере отраженная в локальном законодательстве каждой страны.

Международное законодательство в сфере интеллектуальной собственности по общему правилу также не признает авторские права на идеи.

Объясняется это тем, что авторским правом охраняется объективное выражение результата творческой деятельности. Иными словами идея не охраняется лишь до тех пор, пока она находится в голове автора. С того момента, как она получит материальное (объективное) выражение, она превратится в один из объектов авторского права – произведение науки, литературы и искусства.

Объективное выражение идеи в полное мер охраняется авторским правом и позволяет пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми автору законодательством.

Но надо помнить, что объективное воплощение идеи должно быть творчески оригинальным, иначе оно не приобретет важный элемент, свойственный объектам авторского права – охраняемость.

К примеру, не может охраняться авторским правом сюжет произведения, поскольку он не является объективно выраженным произведением.

Это общая идея, концепция произведения, вокруг которой все крутится. Конкретное объективное выражение сюжета в конкретном произведении с конкретными персонажами, описанное конкретными словами и выражениями, будет являться охраняемым объектом авторского права. Такое объективное выражение сюжета, к примеру, кинофильма будет являться по сути сценарием, который и будет охраняться законом.

Однако один и тот же сюжет можно реализовать самыми различными способами. Вспомните, к примеру, типичный сюжет американского боевика. Именно невозможность охраны сюжета, как идеи, и делает допустимым такое повсеместное клонирование абсолютно похожих и однотипных фильмов, книг, компьютерных игр и прочих произведений. При этом сценарий каждого из них будет охраняться законом.

Возвращаясь к вопросу об оформлении авторского права на идею нужно сказать, что все-таки существуют способы, позволяющие придать идее правовую охрану в том случае, если она относится к науке или бизнесу.

Это придание идее статуса ноу-хау (секрета производства). Сведения о способах и методах осуществления научно-технической и производственной деятельности, имеющие коммерческую ценность только вследствие того, что они неизвестным кому-либо, являются ноу-хау, которое защищается как коммерческая тайна.

Однако придание сведениям статуса ноу-хау сопряжено с рядом сложностей, которые заключаются в большом количестве необходимых мероприятий по защите таких сведений в качестве коммерческой тайны. Это и разработка порядка доступа к таким сведениям внутри компании, порядка присвоения сведениям статуса коммерческой тайны и многие другие меры, направленные на обеспечение конфиденциальности.

Надо учитывать, что защита идеи в качестве ноу-хау все равно приводит к объективизации идеи и она получает свое объективное выражение в тех материалах, которые впоследствии защищаются режимом коммерческой тайны.

Строжайшее соблюдение секретности дает свои плоды и позволяет извлечь выгоду из обладания ноу-хау, однако к вопросам контроля за соблюдением конфиденциальности следует относиться очень серьезно.

В качестве вывода скажем, что витающая в воздухе идея должна быть обязательно закреплена в чем-то материальном и тогда защитить ее будет проще.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Почему так важен договор с автором?

Автор произведения — это основная фигура любого проекта, центром которого является какое-то эксклюзивное авторское произведение, не имеющее аналогов, обладающее уникальными и неповторимыми чертами, почерком, свойственным только этому автору.

Однако зачастую крупные проекты реализуются не индивидуальными авторами, а компаниями-заказчиками или, реже, группами авторов.

Компании или соавторы в таком случае, если можно так выразиться, выступают в качестве инвесторов (товарищей — в случае с группой авторов), вкладывающих свои ресурсы в определенный творческий продукт, который будет либо их основным товаром, либо будет способствовать продажам их основного товара.

В таком случае необходимо получить все необходимые права на результат творческой деятельности автора, выполняющего заказ. Иначе высок риск неблагоприятного исхода таких инвестиций при отсутствии всех прав на продаваемый авторский продукт.

В этом и заключается важность подписания с каждым автором необходимого договора.

Как правило с авторами заключается договор авторского заказа. Он может называться не так, но его суть от этого не изменится. Более того, все важные элементы из этого договора можно включить в любой другой договор. Например, в договор на выполнение работ или оказание услуг, в процессе которых будет создаваться уникальный авторский дизайн-проект, к примеру, или скульптура.

Грамотно определить необходимый вид договора с автором и красиво вплести его в нужную сделку может только квалифицированный и опытный юрист.

Отсутствие договора с автором ставит крест на дальнейшем использовании такого творческого продукта, поскольку нет никаких гарантий у его приобретателей, что исходный автор не предъявит никаких претензий к нему.

В нашей практике есть немало случаев, когда первоначальный автор предъявлял требования о нарушении авторских прав к своему бывшему заказчику. Увы, в отсутствие договора далеко не все споры удавалось разрешить положительно для нашего клиента, хотя мы и добивались значительного снижения убытков.

Тем не менее практика говорит о том, что наличие договора с автором — это отличная защита как от него самого в случае его недобросовестности, так и прекрасное подтверждение наличия у вас всех необходимых прав на авторское произведение.

В эпоху Интернета и повсеместной доступности любой информации на расстоянии одного клика наличие документа, подтверждающего ваши права — очень важно. Жизненно важно.

Именно поэтому мы не рекомендуем игнорировать необходимость составления договора с автором.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Зачем нужна политика конфиденциальности?

Полагаем, что каждый из вас сталкивался с таким документом, как политика конфиденциальности. Ссылка на эту политику довольно часто находится в самом низу каждой страницы сайта. Очень часто ее текст мелькает и при установке каких-либо программ на компьютер или даже на смартфон. Текст ее скучен и его очень много. Вряд ли кто-то выдерживал и дочитывал его до конца. Да что греха таить — читал ли его вообще кто-нибудь?

А между тем, наряду с пользовательским соглашением, это один из важнейших документов, который в обязательном порядке должен присутствовать на сайте. Зачем нужна политика конфиденциальности?

Политика конфиденциальности, или по-другому — политика обработки персональных данных (а на английском: privacy policy) — это по-большей части внутренний документ компании, которая обрабатывает персональные данные в своей повседневной деятельности. Однако закон обязывает его публиковать в общем доступе, чтобы каждый желающий мог беспрепятственно ознакомиться с политикой.

В самой политике конфиденциальности раскрывается какие именно персональные данные, чьи и каким образом обрабатываются компанией. Основная цель этого документа — осведомить потенциального пользователя ее услуг о том, что в отношении его личных данных предпринимаются все возможные технические меры по защищенному хранению, использованию и прочей обработке.

Защита персональных данных — это тенденция современного мира, от которой никуда не уйти, увы. Положения законодательства ужесточаются год от года и потому наличие документов, детально раскрывающих принципы работы компании с персональными данными ее клиентов, теперь является обязательным.

Политика конфиденциальности является верхушкой айсберга, которая плавает в общем доступе. За ее отсутствие полагается штраф в размере 30 тыс. рублей, но она не является единственным документом, который регулирует внутренние процессы компании по обработке персональных данных. Скорей она является единственным внутренним публичным документом. В ней описываются самые общие понятия и принципы работы с персональными данными, указывается на принятые меры по их защите и описывается порядок получения и отзыва согласия на обработку персональных данных.

Однако следует помнить, что внутри компании должны быть проработаны и технические, и юридические процессы обработки персональных данных. Наличие политики с красивыми словами о защите и применяемых технологиях должно быть подкреплено их реальным существованием. Иначе можно схлопотать штраф уже за нарушение порядка обработки персональных данных, размер которого доходит до 75 тыс. рублей.

Тем не менее обязательная разработка и публикация у себя на сайте политики конфиденциальности — это уже полдела. Ее отсутствие на сайте легко проконтролировать, а, следовательно, высок риск получить штраф. Каждый сайт в сети Интернет должен иметь политику конфиденциальности. Это безусловная обязанность, установленная законом, и игнорировать ее не стоит.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Зачем я должен писать ответ на претензию?

Получив претензию о нарушении авторских или любых других прав на интеллектуальную собственность многие из наших клиентов задаются вопросом: «А должен ли я писать ответ на нее? Зачем это вообще нужно, ведь он и так подаст в суд на меня???»

После таких рассуждений мы получаем ситуацию, когда в судебном процессе выясняется отсутствие какой-либо реакции от клиента, выступающего ответчиком, на полученную им от истца претензию. И это не красит  его ни с позиции соблюдения делового этикета, ни с позиции добросовестного поведения участника гражданского оборота.

Итак, зачем вообще нужно давать ответ на претензию? Кому он нужен и какие результаты может принести?

Как мы уже отметили, подготовка и направление в ответ на претензию грамотного подготовленного возражения с аргументацией своей позиции, подкрепленной ссылками на законы, подзаконные акты (всякие приказы, положения и т.д.), украшенной ссылками на весомую по своей значимости судебную практику, выполнит, для начала, две задачи, которые не имеют прямого отношения к предмету претензии.

Во-первых, с позиции соблюдения делового этикета, которая имеет хоть и опосредованное значение для юридически правильного разрешения спора, но тем менее создает у суда общее впечатление о стороне дела, наличие ответа на претензию вызовет исключительно положительную реакцию суда и настроит его на непринужденное проведение процесса. С этой точки зрения сторона по делу, которая добросоветно отреагировала на поступишую претензию является адекватной и вменяемой с точки зрения своего возможного процессуального поведения, а значит судебный процесс не потребует нервного перенапряжения от судьи, будет предсказуемым и вы, как ответчик, не будете вставлять палки в колеса правосудия. Ответ на претензию может оказаться инструментом, который располагает к себе судью и позволяет ему более вдумчиво исследовать проблемный вопрос, учитывая в том числе и позицию, изложенную в самом ответе на претензию.

Во-вторых, неразрывно связанный с деловым этикетом фактор добросовестного поведения ответчика, как участника гражданского оборота. Дело в том, что гражданское законодательство предполагает именно добросовестное поведение всех и вся. Направляя ответ на претензию, — настоящий ответ, а не отписку — вы показываете и суду, и вашему оппоненту свое добросовестное поведение и положительный настрой на скорейшее и справедливое разрешение спора. Учитывая, что процессуальное законодательство в ряде случае требует соблюдение претензионного порядка перед подачей иска в суд, то можно прикинуть, что добросовестным поведением со стороны истца будет направление претензии, а вот со стороны ответчика — обоснованный ответ на нее.

Кроме перечисленных абстрактных преимуществ, которые напрямую не касаются предмета претензии, существует причина, по которой стоит направить ответ на претензию и которая прямым образом влияет на исход спора.

Грамотно подготовленный ответ на претензию позволяет донести до оппонента свою позицию по спорному вопросу. При подготовке ответа претензия анализируется и формируются пункты, тезисно излагающие суть требований ее автора. Каждый такой пункт должен быть отработан в ответе на претензию. Ответ на претензию должен действительно отвечать на те вопросы, которые выдвигает будущий истец. При должной квалификации юриста, которому доверили подготовку ответа на претензию, существует высокая вероятность того, что судебный сценарий разрешения проблемного вопроса будет просто не реализован, поскольку ваш оппонент убедится в безосновательности своих требований.

В нашей практике была масса случаев, когда после грамотного и красивого ответа на претензию сама претензия оказывалась разрушенной до самого основания. Ее автору ничего не оставалось, кроме как признать свое поражение и нашу правоту.

Эти ситуации доказывают, что качественный ответ на претензию — это не просто отписка, а насущная необходимость, которая в ряде случаев может предотвратить как мелкие споры, так и настоящие корпоративные войны.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Можно ли передать обработку персональных данных на аутсорсинг?

Вопрос обработки персональных данных сегодня стоит наиболее остро. Государство обратило на проблему конфиденциальности и защиты персональных данных своих граждан пристальное внимание и принимает различные меры для исправления ситуации в лучшую сторону. Подобные тенденции не новые и не характерны исключительно для нашей страны. Страны ЕС, например, тоже переживают реформу законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных. 25 мая 2018 года в ЕС вступил в силу «Общий регламент по защите данных» (General Data Protection Regulation, GDPR), который заменил действующую ранее директиву Data Protection Directive (DPD) от 1995 года.

Новый регламент усиливает и унифицирует защиту персональных данных всех граждан стран ЕС, а также регулирует экспорт данных из стран ЕС. За нарушение требований нового регламента на компанию нарушителя может быть наложен штраф до 20 000 000 евро или до 4 % от годового мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, в зависимости от того, что больше.1

Безусловно российское законодательство в сфере обработки и защиты персональных данных несоизмеримо мягче, чем европейское или американское. Однако, во-первых, за последние годы оно существенно ужесточилось и сильно повысило требования к защите персональных данных, а во-вторых — соблюдение европейского регламента требуется и российскими компаниями, которые осуществляются обработку персональных данных граждан стран ЕС.

Возвращаясь к вопросу о возможности передачи обработки персональных данных на аутсорсинг отметим, что отечественное законодательство, как и европейский регламент GDPR, допускает возможность поручения обработки персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных. По сути это легализованный аутсорсинг всех процессов, связанных с обработкой персональных данных. В современных реалиях это отличный способ сэкономить и при этом соблюсти все необходимые требования законодательства о защите персональных данных, доверив обработку персональных данных специализированной компании. Что же для этого небходимо?

Напомним, что компания, обрабатывающая персональные данные, по закону именуется оператором. Закон устанавливает, что компания-аутсорсер, которой оператор поручил обработку персональных данных, обязана соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, установленные законодательством о защите персональных данных. Это означает, что все требования, предъявляемые к оператору, обрабатывающему персональные данные, в равной мере распространяются и на компанию-аутсорсера.

В поручении оператора должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться компанией-аутсорсером, и цели обработки персональных данных. Аутсорсер обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. Поручение в обязательном порядке должно содержать требования к защите обрабатываемых персональных данных, установленные законодательством.

Под поручением оператора закон понимает некий договор, соглашение или отдельные условия более крупного и комплексного договора, в соответствии с которыми аутсорсеру поручается обработка персональных данных. Следовательно, требования, предъявляемые законом к содержанию поручения, должны быть в обязательном порядке включены в такой договор или соглашение. В ином случае имеет риск недействительности такого договора или части другого комплексного договора и, как следствие, признание оператора нарушившим законодательство о защите персональных данных с последующим применением штрафных санкций.

Важно, что аутсорсер не обязан получать согласие граждан на обработку их персональных данных. Такое согласие получает непосредственно компания-оператор, изначальный получатель персональных данных. Она же получает согласие на возможность перепоручить обработку персональных данных аутсорсеру. При этом всю ответственность за обработку и конфиденциальность персональных данных аутсорсером перед гражданами несет именно оператор, а уже за недостатки своей работы аутсорсер будет отвечать перед оператором.

На момент публикации законодатель прорабатывает вопрос о наложении санкций на операторов, которые плохо контролируют аутсорсеров и тем самым допускают нарушение законодательства в области защиты персональных данных. Предлагается размер штрафа до 30 000 рублей, что безусловно значительно ниже европейских штрафов.

Полагаем, что введение данных санкций в России — это вопрос времени, поэтому призываем всех уже сегодня озаботиться вопросом организации процесса обработки персональных данных у себя в компании, разработать необходимые документы или передать обработку персональных данных на аутсорсинг. Ведь не следует забывать, что и сейчас существуют значительные штрафы за нарушение порядка обработки и защиты персональных данных (до 75 000 рублей), которые рискует получить ваша компания при отсутствии необходимых документов.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Как я могу продать сайт?

Предположим ситуацию, в которой вы имеете весьма успешный онлайн-бизнес. Сайт приносит вам сотни тысяч рублей ежемесячно, а то и миллионы, но внезапно вы понимаете, что все это надоело и нужно идти вперед, познавать что-то новое и постигать новые вершины бизнеса. Но в сайт вложено немало денег и труда, а значит его можно продать. Но как?

Начнем с того, что в законодательстве нет напрямую специального вида договора, по которому можно было бы купить или продать сайт.

Дело в том, что под сайтом (или веб-сайтом, интернет-сайтом) понимается совокупность компьютерных программ, баз данных и информации, которая в них хранится, ими обрабатывается и визуализируется с помощью технических средств в понятный для нас вид, и все это доступно через какую-нибудь систему адресации. Например, через доменные имена или IP-адреса.

Соответственно под продажей сайта нельзя понимать заключение обычного договора купли-продажи сайта, потому как он попросту не предназначен для продажи тех объектов, которые составляют сайт.

Так как же продать сайта грамотно, надежно и с минимальными рисками для себя?

Во-первых, очень важен юридический аудит сайта перед его продажей. Это очень сложная, небыстрая и дорогая процедура проверки первичных условий приобретения прав на те или иные составляющие сайта, результатом которой будет полное понимание всего спектра объектов интеллектуальной собственности, которые применены в работе сайта, и объема прав, предоставленных его владельцу на такие объекты.

Во-вторых, после юридического аудита сайта следует разработать структуру сделки по продаже сайта. Сайт — это сборная солянка из огромного количества объектов интеллектуальной собственности, которые могут иметь разный правовой режим, а владелец сайта при этом может иметь совершенно разные правомочия по их использованию, если они ему достались по лицензионному договору. И если по результатам юридического аудита сайта выявляются сами объекты интеллектуальной собственности, составляющие сайт, то вторым этапом идет структурирование сделки по продаже сайта, в которое входит разработка договорных схем по продаже, уступке, переводу всех необходимых прав на нового владельца сайта. Зачастую все это может включаться не в один, а в несколько договоров. Их синхронизация между собой — дело тонкое и требующее ювелирного подхода.

В-третьих, сайт может включать в себя базы данных, в которых хранится либо коммерческая тайна, либо персональные данные, либо иная конфиденциальная информация. Задачей юридического аудита сайта является, в числе прочего, выявление категорий информации, составляющей сайт. После этого требуется разработка документов для корректного и легального трансфера всех прав на такую информацию к новому владельцу сайта.

В-четвертых, если сайт зарегистрирован в качестве программы для ЭВМ в реестре Роспатента, то переход всех прав на сайт к новому владельцу потребует аналогичной регистрации в Роспатенте. Кроме того, если в работе сайта используются объекты интеллектуальной собственности, которые депонированы в РАО, то следует внести соответствующие изменения и в реестр правообладателей РАО. А если неотъемлемой частью сайта является торговая марка, то придется заключить отдельный договор отчуждения исключительных прав на товарный знак и также регистрировать его в Роспатенте.

Как видите, сделка по продаже сайта — это комплексный продукт, скрывающий за собой огромное количество нюансов, которые под силу понять только квалифицированному юристу, обладающему знаниями технических нюансов, и имеющему соответствующий опыт продажи сайтов.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru

Что будет, если не зарегистрировать товарный знак?

Регистрация товарного знака — занятие не из дешевых. Помимо пошлины, минимальная сумма которой начинается от 30 000 рублей, потребуется оплата и квалифицированному специалисту, имеющему опыт регистрации товарных знаков, их оценки на сходство и смешение с другими товарными знаками и способному полностью взять на себя весь процесс прохождения заявки в Роспатенте. Цены на услуги юристов, занимающихся регистрацией товарных знаков, и патентных поверенных начинаются от 50 000 рублей и выше. При этом чем вычурнее и оригинальнее ваш будущий товарный знак, тем дороже могут оказаться услуги специалиста.

Только один этот фактор отпугивает множество владельцев бизнеса от официальной регистрации товарного знака. Ведь кроме бумажной волокиты и длительного срока регистрации (1,5 года) придется выложить кругленькую сумму только за то, чтобы логотип, который и так приносит деньги, получил официальный статус.

Однако такое пренебрежение официальной регистрацией товарного знака может выйти боком. Недаром законодатель предусмотрел эту сложную и длительную процедуру, чтобы на всех уровнях обеспечить официальное признание за конкретным обозначением столь желанный статус товарного знака.

Какие же проблемы могут ожидать бизнесмена, который имеет известное в широких кругах обозначение, но при этом не зарегистрированное в качестве товарного знака?

Во-первых, отсутствие официальной регистрации товарного знака не дает возможности защититься от недобросовестных конкурентов, которые могут просто видоизменить ваше обозначение, а то и вовсе украсть, и использовать в своих целях, для своих товаров или услуг. Хорошо, если ваше обозначение можно отнести еще к какой-нибудь категории средств индивидуализации. Например, к коммерческому обозначению, которое обычно используется для индивидуализации предприятий, к фирменному наименованию или доменному имени. Если у вас уникальный логотип, созданный по спецзаказу у художника, то его использование конкурентом можно квалифицировать как нарушение авторских прав.

В ином случае при отсутствии регистрации товарного знака вы не сможете бороться с конкурентом, поскольку ваше обозначение не имеет никакого официального статуса.

Во-вторых, если товарный знак не зарегистрирован, то вкладывать в его развитие и популяризацию средства становится очень рискованно. Ведь может оказаться так, что после инвестирования значительных средств в раскрутку бренда и приобретения им определенной известности, опять-таки, кто-то из конкурентов просто начнет его использовать и вы не сможете этому помешать.

В итоге, все вложенные в ваш так называемый бренд средства будут потеряны, а репутация безвозвратно испорчена низкокачественными подделками, заполонившими рынок.

В-третьих, отсутствие зарегистрированного товарного знака накладывает и определенные ограничения в способы развития бизнеса. Например, без зарегистрированного товарного знака вы не сможете расширяться свой бизнес, продавая франшизу. Дело в том, что договор коммерческой концессии, который еще называется договором франчайзинга, можно заключать исключительно при наличии зарегистрированного товарного знака, поскольку он является основным предметом договора. Все остальные объекты интеллектуальной собственности могут быть только дополнительными. Из этого следует, что договор франчайзинга, заключенный в отношении незарегистрированного товарного знака, будет недействительным, а значит весьма рискованным вложением для вашего партнера.

На наш взгляд уже этих трех факторов риска достаточно, чтобы принять решение об официальной регистрации товарного знака. Серьезные инвестиции не придут в бизнес, работающий в обстановке постоянного наличия риска его уничтожения. Но решение о регистрации принимать только вам.

Хотите узнать больше? Нужна юридическая помощь? Звоните и пишите нам, не откладывая!

Городской телефон: +7-495-201-68-31

Мобильный телефон: +7-960-444-68-31

Электронная почта: inbox@shewzov.ru